專利權屬於著作權嗎
1樓:肖紅
專利權一般不屬於著作權。二者區別如下:
1、兩者的保護物件不同。著作權所保護的並非作品的思想內容,而是表達該思想內容的具體形式。專利權則不同,專利法所保護的是具有新穎性、創造性、實用性的發明創造,它拋開表達形式而深入到技術方案本身;
2、兩者的保護條件不同。著作權並不要求保護的作品是首創的,而只要求它是獨創的。而對於同一內容的發明,專利權只授予先申請人。這是獨巧巧創性與首創性即兩者保護條件的差異;
3、兩種權利產生程式不同。世界上絕大多數國家的著作權均伴隨著作品的創作完成而自動產生,侍亮無須履行任何註冊登記手續。而相同內容的幾項發明創造只能授予一項專利,排斥了其他有相同創造成果的人享有相同權利的可能性,所以必須採取國家行政授權的方法確定權利人老寬寬。
專利權的產生需要專利機關的特別授權,經過申請、審查、批准、公告,頒發專利證書等程式才能產生;
4、兩者的適用領域不同。著作權所保護的作品主要涉及文學、藝術領域。而專利權主要發生在工業生產領域,與產品的技術方案息息相關。
【法律依據】:《中華人民共和國專利法》第二條。
本法所稱的發明創造是指發明、實用新型和外觀設計。
發明,是指對產品、方法或者其改進所提出的新的技術方案。
實用新型,是指對產品的形狀、構造或者其結合所提出的適於實用的新的技術方案。
外觀設計,是指對產品的整體或者區域性的形狀、圖案或者其結合以及色彩與形狀、圖案的結合所作出的富有美感並適於工業應用的新設計。
著作權算專利權的範疇嗎
2樓:陳友聯
不算,著作權和商標權專利權一樣,屬於智財權,它和專利權是不同的。因此,著作權並不屬於專利權。著作權保護的物件是敬告作品,即作者基於作品享有著作權。
且作品一經產生,作者即享有,著作權,作者不需要申請。作品實行自願登記原則,未經登記不影響作者對作品享有的著作權。
而專利權保護的物件是符合專亮告明利權授予條件的技術方案或外觀設計。申請人需要向國家智財權局提出專利申請,國家智財權局經稽核認為申請的技術方案或外觀設計符合專利授予條件的,才給予授權,此時申請人才對該技術方案享有專利權。
但著作權和專利權保護的物件也有交叉友餘的可能性,例如軟體。計算機軟體即是著作權保護的作品之一,也屬於專利權所保護的技術方案,所以計算機軟體,既可以通過著作權進行保護,也可以通過專利權進行保護。
一、著作權和專利權有什麼區別?
1)保護的物件不同。著作權保護的是作者思想、情感和觀點的表現形式,不保護思想、情感和觀點等內容本身,這些形式表現為**、**、電影、歌曲、圖畫等種類。專利權保護的是發明創造,屬於思想、觀點內容範圍,包括髮明、實用新型和外觀設計三種型別,比如電視機的發明、燈泡的製造方法、可口可樂瓶獨特的外觀設計等。
2)保護的條件和要求不同。由保護物件所決定,著作權法可以保護兩部主題內容相同的作品,只要這些作品具有獨創性;但專利權不會保護主題內容相同的兩個發明創造,例如,甲發明了電視機,並申請了專利,乙就不能再申請這一專利。
3)權利產生方式不同。著作權通常可以自動產生,不必經過任何登記或審查程式;專利權則必須依法由國家特定的行政機關進行審查後授予合法申請人。
4)權利內容不同。著作權的內容包括人身權和財產權兩方面;而專利權僅包括實施權、許可他人實施權、轉讓權等財產權內容,不包括人身權內容。
5)權利保護期限不同。如前所述,對著作財產權的保護期一般是作者有生之年加上死後的50年;專利權的保護期分別為發明專利20年,外觀設計和實用新型10年,均從申請日起計算。
著作權的主體是著作權人,即依法享有著作權的人。著作權的主體不僅包括直接進行作品創作的作者,而且還包括依法享有著作權的其他人,如作品改編者、作品翻譯者、著作權的被許可使用者、著作權的合法繼承人等。此外國家在特殊情況下,也可成為著作權的主體,如作者或其他著作權人把其著作贈與、捐獻給國家後,國家即可成為該著作權的主體。
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